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尹志強︱《民法典》公平責任的理解與適用

尹志強,中國政法大學(xué)民商經(jīng)濟法學(xué)院教授、博士生導師

原文載于《社會(huì )科學(xué)研究》2020年第5期,注釋從略

《民法典》之“侵權責任編”對公平責任的修改主旨在于解決其在實(shí)踐中被濫用的現象,做法是用“依照法律的規定”來(lái)限制法官的自由裁量權,使得《民法典》第1186條不再具備獨立適用功能。對此,在理論上需否定公平責任的歸責原則地位,并在具體規范中明確其適用條件?!睹穹ǖ洹芬幎?,僅在因自然原因引起的緊急避險、因監護人已盡監護職責以及行為人無(wú)過(guò)錯喪失意識三種情形下致人損害的適當補償,才屬于公平責任的適用范圍?!睹穹ǖ洹冯m將《侵權責任法》第24條“根據實(shí)際情況”來(lái)分擔損失的表述刪除,但公平責任的適用除當事人無(wú)過(guò)錯外,仍需“根據實(shí)際情況”在行為人與受害人之間分擔損失。

一、問(wèn)題的提出

我國《民法典》編纂主要是在已有法律規范的基礎上結合理論研究的最新成果和司法實(shí)踐中所獲得的經(jīng)驗修改、完善而成,這尤其表現在“侵權責任編”的制定上。與《侵權責任法》比較,本編修改之處涉及條文愈30條,但“大動(dòng)作”的修改、完善內容主要表現在以下10個(gè)方面:(1)整合《侵權責任法》第2、3章,設立“損害賠償”一章,使我國侵權后果趨同傳統侵權法;(2)調整責任抗辯事由,將“不可抗力”“正當防衛”和“緊急避險”置于總則編;增加自甘冒險和自助行為兩種抗辯事由(第1176、1177條);(3)擴大精神損害賠償適用范圍至“具有人身意義的特定物”受到侵害時(shí)(第1183條第二款);(4)增加知識產(chǎn)權侵權的懲罰性賠償(第1185條);(5)限制公平責任適用范圍(第1186條);(6)增加承攬關(guān)系中定作人承擔責任內容(第1193條);(7)將網(wǎng)絡(luò )侵權責任擴張為四個(gè)條文(第11941197條);(8)增加生態(tài)破壞責任(第七章);(9)將司法解釋內容補充到機動(dòng)車(chē)交通事故責任中(第1211、1212、1213、1217條);(10)完善高空拋物、墜物責任,將原條文擴展為三款(第1254條)。

在上述重大修改、完善的條文中,最特別的是第1186條有關(guān)公平責任的規定,即對《侵權責任法》第24條的修改。與其他修改條文不同,本條經(jīng)過(guò)修改后,雖然有關(guān)公平責任的一般性規定仍然保留,但其規范功能、適用范圍甚至本身存在的價(jià)值等都發(fā)生了根本性改變。此與純粹新增加的內容系對法律漏洞的補充不同,如第1176條對自甘冒險免責的規定;也與既保留了原條文,但未實(shí)質(zhì)改變原規定思想,僅是對原條文的完善的修改不同,如第1254條對《侵權責任法》第87條有關(guān)高空拋物責任的修改,再如第1194條-1197條對《侵權責任法》第36條有關(guān)網(wǎng)絡(luò )侵權責任的修改等。所以,對公平責任條款做進(jìn)一步學(xué)理解釋?zhuān)f(shuō)明其規范意義和適用規則實(shí)有必要。

二、《侵權責任法》中的公平責任存在的問(wèn)題分析

根據我國《侵權責任法》第24條規定:受害人和行為人對損害的發(fā)生都沒(méi)有過(guò)錯的,可以根據實(shí)際情況,由雙方分擔損失。很多學(xué)者據此認為我國侵權法確立了公平責任原則。當然,理論界對其性質(zhì)的爭論一直存在,實(shí)踐中本條的適用差異也很大,被濫用情況嚴重。而且,凡適用公平責任的案例一旦公開(kāi)多會(huì )引起爭議。

(一)公平責任的性質(zhì)

根據上述法律規定,理論界認為公平責任,是在加害人和受害人雙方對損害的發(fā)生均沒(méi)有過(guò)錯,而又無(wú)法律規定可資適用無(wú)過(guò)錯責任的情況下,由裁判機關(guān)根據公平原則在加害人與受害人兩方之間合理分配損失的規則。對公平責任的屬性,即其是否為獨立的歸責原則的爭議,在《民法通則》頒行時(shí)就已存在,《侵權責任法》生效后有關(guān)公平責任認識的分歧未見(jiàn)消散。認為公平責任為獨立歸責原則的代表是王利明教授、徐愛(ài)國教授;而否定公平責任為歸責原則的學(xué)者人數較多,如張新寶教授、郭明瑞教授、程嘯教授,梁慧星教授也認為其僅為“特殊救濟措施”,并非歸責原則;也有原肯定后轉否定的學(xué)者。對責任性質(zhì)的不同理解并非僅為理論層面的爭議,性質(zhì)不同關(guān)乎公平責任在實(shí)務(wù)中適用范圍的大小,主張公平責任為獨立之歸責原則者,則根據“法律原則”的功能,其效力可貫穿侵權法始終,即應具有普遍適用性;而如果否定公平責任為歸責原則,認為其只是一種例外性規則,或僅僅是一種“極為特殊的歸責事由”,自然就不具有普遍適用性。

對于歸責原則,必須明確的是:雖然侵權責任法系權利救濟法,而對于民事主體受到侵害的權利予以救濟的核心在于歸責制度,但事實(shí)上并非“有損害就有救濟”。自羅馬法以來(lái),對日常生活中發(fā)生的損害素有“所有權人自吞其果”(casus sentit dominus)原則,其基本思想是反對由法律來(lái)阻礙偶然事件的發(fā)生,并反對由法律補償由命運所造成的不平等。古代法中的“問(wèn)天”與現代法中的“抽簽”都是這種思想的體現?;魻柲匪梗?span>Holmes)說(shuō):“良好的政策應該讓損失停留于其所發(fā)生之處,除非有特別干預的理由?!边@里的“特別干預理由”即是侵權法中的歸責原則或歸責標準。在通常情況下歸責標準是行為人的過(guò)錯;在危險責任(無(wú)過(guò)錯責任)中使行為人承擔責任的特別理由則不再是過(guò)錯,而是“獲得利益者負擔損失”。在危險責任適用領(lǐng)域,行為人是危險的制造者和獲利者,同時(shí)也是分散風(fēng)險的最佳人選。無(wú)過(guò)錯責任不體現如同過(guò)錯責任那樣的對行為人的行為所進(jìn)行的倫理評價(jià),而僅體現為一種“風(fēng)險分配思想”,其合理性或正當性并非當然而需謹慎適用,所以,《侵權責任法》第7條、《民法典》第1166條所確定的規則在適用時(shí)以“法律規定”作為限制。

在“過(guò)錯責任”與“無(wú)過(guò)錯責任”之外或之中是否還存在需要“法律特別干預”的情形呢?一直以來(lái)我國理論界就有學(xué)者認為:“過(guò)錯責任和無(wú)過(guò)錯責任,從邏輯學(xué)上來(lái)看是一種周延的列舉,不存在遺漏的情形”。就形式邏輯論,以過(guò)錯為標準對歸責原則進(jìn)行分類(lèi),過(guò)錯責任和無(wú)過(guò)錯責任應該是窮盡了所有的歸責原則類(lèi)型,并未給公平責任原則留有余地。但是,仔細分析就會(huì )發(fā)現其實(shí)不盡然。過(guò)錯責任的含義是指“有過(guò)錯有責任”,但更重要的意旨是“無(wú)過(guò)錯即無(wú)責任”“誰(shuí)有過(guò)錯誰(shuí)擔責任”,這當然是在一般情況下適用的規則;而最原始意義上的無(wú)過(guò)錯責任是指無(wú)過(guò)錯也要承擔責任,即“無(wú)過(guò)錯有責任”。而現在被人們普遍接受的“無(wú)過(guò)錯責任”實(shí)際上是“不論過(guò)錯”或“不問(wèn)過(guò)錯”責任?!安徽摗币馕吨?zhù)在確定歸責標準時(shí),不考慮行為人是否有過(guò)錯問(wèn)題,可能有,也可能無(wú)。其最大的意義在于舉證責任上,受害人無(wú)須承擔證明行為人過(guò)錯之責,在因果關(guān)系確定的前提下,只要“法律規定應當承擔侵權責任的”即滿(mǎn)足行為人承擔責任的要件?!肚謾嘭熑畏ā返?span>7條項下雖不能說(shuō)責任與行為人過(guò)錯無(wú)關(guān),但至少在確定責任歸屬階段過(guò)錯問(wèn)題無(wú)關(guān)緊要。就此而言,與第6條規定的過(guò)錯責任對應的并非第7條規定的情形。所以,認為過(guò)錯責任和無(wú)過(guò)錯責任的劃分在邏輯上是“周延”的說(shuō)法似乎并不準確。比較而言,所謂的“公平責任”是在行為人無(wú)過(guò)錯的情形下承擔的責任,所以,更準確地說(shuō),《侵權責任法》第24條才是與過(guò)錯責任對應的情形,只不過(guò)其是第6條中“無(wú)過(guò)錯即無(wú)責任”的例外情形而已。在無(wú)過(guò)錯責任情形下,行為人也可能是無(wú)過(guò)錯的,所以,在行為人無(wú)過(guò)錯范圍內,存在法律規定承擔責任和沒(méi)有法律規定承擔責任兩種情形,在后一種情形,如果存在使行為人承擔責任的“特別干預理由”,那肯定與過(guò)錯無(wú)關(guān),也一定與分散風(fēng)險、預防控制危險無(wú)關(guān),而是與公平責任所追求的價(jià)值有關(guān)的內容。公平責任的功能不在于對違法行為的糾正以實(shí)現矯正正義,也不在于對相關(guān)行為的容忍,其對相關(guān)行為本身未做評價(jià),而僅是對損害后果進(jìn)行分配的制度。

就《侵權責任法》第24條規范內容而言,顯然立法者認為過(guò)錯責任和無(wú)過(guò)錯責任并未窮盡所有需要“特別干預的理由”,實(shí)踐中存在著(zhù)既不屬于過(guò)錯責任,也無(wú)法適用無(wú)過(guò)錯責任,而法律不干預則不公平的情形。被出版者冠以“權威讀本”的《中華人民共和國侵權責任法解讀》中介紹的立法背景即認為“在現實(shí)生活中,有些損害的發(fā)生行為人雖無(wú)過(guò)錯,但畢竟由其引起,如果嚴格按照無(wú)過(guò)錯即無(wú)責任的原則處理,受害人就要自擔損失,這不僅有失公平,也不利于和諧人際關(guān)系的建立?!惫截熑沃贫燃词且鉀Q這種情況下受害人損失的承擔問(wèn)題。只不過(guò)從規范內容看,面對這種情況,立法并未使行為人承擔全部責任,也未貫徹“受害人自吞其果”理念,而是采取了由“雙方分擔損失”的做法;又因為其所適用的情形也非為受害人與有過(guò)失,所以,如果沒(méi)有對其具體適用做限制的話(huà),結果將是“凡有損害必有賠償”,那就超出了傳統民法的射程范圍,其所要規制的內容便應歸入社會(huì )保障法。

其實(shí)就法律結構而言,立法者一直以來(lái)并未將過(guò)錯責任、無(wú)過(guò)錯責任與公平責任視為地位相同的制度。這從法律對相關(guān)制度的規制位置上也能反映出來(lái)。在《民法通則》中規定過(guò)錯責任和無(wú)過(guò)錯責任的是第106條,屬于“民事責任”章的“一般規定”內容;而對公平責任則是在“侵權民事責任”節的第132條予以規定,屬于具體規則內容。在《侵權責任法》中,規定歸責原則的過(guò)錯責任、無(wú)過(guò)錯責任分別是第6條和第7條,而在規定了多數人侵權責任、責任方式、責任范圍、責任分配后,才于第24條規定了公平責任?!睹穹ǖ洹返摹扒謾嘭熑尉帯备敲鞔_區分二者的屬性,過(guò)錯責任與無(wú)過(guò)錯責任被規定于“一般規定”章,而公平責任則被置于“損害賠償”章。這說(shuō)明立法上已將公平責任與歸責原則區分對待了的。這一點(diǎn)還可以從《侵權責任法》制定時(shí),全國人大法律委員會(huì )匯報《侵權責任法(草案)》時(shí)表述的內容看出來(lái)。該匯報意見(jiàn)明確表示“我國侵權責任制度實(shí)行過(guò)錯責任和無(wú)過(guò)錯責任相結合的原則?!?/span>

綜上,《民法通則》和《侵權責任法》中的公平責任在實(shí)踐中出現的問(wèn)題,根源上是理論界有人將其視為具有普遍適用功能的歸責原則,無(wú)視法律對歸責原則與公平責任的分別規定,也未能從體系上將公平責任歸類(lèi)為過(guò)錯責任的例外情形,當然這也與法律規定未給予明確的適用限制有關(guān)。在法律解釋上,應將公平責任定位為民法基本原則在侵權法領(lǐng)域的具體適用,而不應視其為侵權法上的歸責原則。

(二)公平責任適用中存在的問(wèn)題

司法實(shí)踐中,不管是《民法通則》第132條還是《侵權責任法》第24條,從行文結構上二者既具有責任構成要件,又包含法律效果,是一個(gè)完全條款,而并非過(guò)錯推定責任或無(wú)過(guò)錯責任那樣的“引致條款”。本條規定僅以“行為人和受害人對損害的發(fā)生都沒(méi)有過(guò)錯”為條件,未見(jiàn)其他限制性規定,加上有人將其理解為“歸責原則”,法院多將公平責任理解為可供法官自由裁量的、具有普遍適用性的規則。司法實(shí)踐中,各地法院普遍存在直接根據《侵權責任法》第24條裁判案件的實(shí)例。如:因參加體育活動(dòng)而導致的人身傷害案(孫曉梅與趙建樹(shù)健康權糾紛案),因提供勞務(wù)而發(fā)生的人身傷害案,因車(chē)輛自燃而發(fā)生的財產(chǎn)損失案。當然,實(shí)踐中被濫用的情況也普遍存在,如被人們熱議的河南省鄭州市“電梯勸阻吸煙猝死案”,一審法院即適用第24條判決勸不要吸煙者楊某分擔損失,再比如2007年影響深遠的南京“彭宇案”。

但是,作為法律規范,公平責任是在當事人無(wú)過(guò)錯,也未從事給周?chē)藗兩顜?lái)高度危險的活動(dòng),僅僅是其行為例外地造成了他人損害時(shí)承擔的一種責任。它不具有過(guò)錯責任那樣的行為指引作用,也因為是一種造成損害后果才考慮適用的一種責任,如果在缺乏具體行為描述的情況下,簡(jiǎn)單地以“無(wú)過(guò)錯”這一人們生活中的常態(tài)作為承擔責任的條件,這將極大限制人們的行為自由。原有立法把只有在例外情況才適用的規則作為一般的裁判規則,并用不確定的因素、模糊概念作為責任構成要件,這就構成了公平責任的最大問(wèn)題:這種立法模式無(wú)疑為法官濫用法律打開(kāi)了方便之門(mén),對人們的行為自由也是巨大的妨礙。就法律體系而言,公平責任的濫用對過(guò)錯責任秩序無(wú)疑也造成了巨大影響。

這一點(diǎn)與《德國民法典》第829條一波三折的出臺有些類(lèi)似,德國當時(shí)反對公平責任的理由即是“這種古怪的規定……將會(huì )留給法官公平的考量,而不是給他一個(gè)確定的法律規定”。之所以最終將公平責任規定于法典中,是因為立法者認為“不能僅僅因為立法者未能對其進(jìn)行適當的措辭表述,就可以在法律良心上排除一個(gè)要求賠償的請求權”。這也說(shuō)明,完全否定公平責任的觀(guān)點(diǎn)并不足取,只是應當將其限制在一定范圍之內,不能留給法官太大的自由裁量余地。因為,在一定意義上說(shuō),公平不僅是對行為人分擔損失的規定,更像是對法官手中的武器如何正確使用的考驗。

在域外國家和地區,被我們視為公平責任的規定,其適用范圍都有非常嚴格的限制。依據《德國民法典》第829條規定,所謂衡平責任僅適用于監護人依法不承擔責任時(shí)被監護人致人損害分擔責任或在非因過(guò)錯致自己?jiǎn)适еX(jué)或不能自由決定意思的精神錯亂狀態(tài)下致他人損害的賠償的情形。在其他歐洲國家法律中也都不是將公平責任作為基本原則或者作為一般性規范被普遍適用的,該公平責任與德國的一樣,集中在被監護人致人損害責任中,如《瑞士債務(wù)法》第54條、1942年《意大利民法典》第2047條等。我國臺灣地區“民法典”第187條也僅針對無(wú)民事行為能力人、限制民事行為能力人致害時(shí),才可適用所謂衡平責任。

我國實(shí)際生活情況比之其他國家更加豐富多彩,在公平責任的適用范圍上,不能僅限于監護人責任情形,但也不能如《民法通則》之前那樣不做任何限制,隨意適用。從立法目的看,修改《侵權責任法》第24條的理由,系因為“實(shí)踐中,該規定因裁判標準不明導致適用范圍過(guò)寬,社會(huì )效果不是很好。為進(jìn)一步明確該規則的適用范圍,統一裁判尺度,《民法典》草案將《侵權責任法》規定中的‘根據實(shí)際情況’修改為‘依照法律的規定’?!彼?,應當明確公平責任是為彌補過(guò)錯責任的遺漏而存在的,是解決人們之間具體糾紛的工具,過(guò)于寬泛的適用范圍,會(huì )沖擊法律體系,也使得人們無(wú)所適從;作為一項裁判規則目的是要明辨是非,維護社會(huì )整體利益,而不是為了個(gè)案的“息事寧人”。

三、公平責任的適用空間

(一)第1186條的適用限制

因為實(shí)踐中公平責任適用存在諸多問(wèn)題,長(cháng)期以來(lái)我國理論和實(shí)踐上都存在刪除公平責任的聲音,《民法典》制定過(guò)程中,這種主張也一直存在,最終立法選擇了對條文的修改而不是刪除,其中最主要的理由還是在于認識到過(guò)錯責任適用存在遺漏的情形。公平責任適用于“當事人雙方對造成的損害均無(wú)過(guò)錯,但是按照法律規定又不能適用無(wú)過(guò)錯責任的情況?!币簿褪钦f(shuō),公平責任的選擇最重要的不是邏輯上的完美,而在于其存在的合理性。在域外,理論界也認為“如果注意到過(guò)錯責任和嚴格責任并非截然對立,不僅無(wú)法用很有說(shuō)服力的標準區分,而且二者之間還存在中間區域,那么彈性制度就進(jìn)一步提供了開(kāi)放空間?!惫截熑巫鳛閺椥灾贫鹊牡湫?,有助于避免不合理的“要么全輸、要么全贏(yíng)”的解決糾紛的方案,所以,公平責任有其獨立存在的價(jià)值。

當然必須要明確的是,公平責任的適用并非常態(tài),否則就如同前面分析的那樣會(huì )對人們的行為自由造成極大的限制,也會(huì )對過(guò)錯責任制度造成極大的沖擊?!睹穹ǖ洹分贫ㄟ^(guò)程中,從“二審稿”開(kāi)始,在公平責任中即增加了“依照法律的規定”限制,將公平責任的適用僅限于有法律規定的情形。這一修改使得本條不再是一個(gè)完全條款,而變成一個(gè)引致條款,其適用也須依附于各具體的法律規定。在實(shí)踐中,法官無(wú)法僅依據本條即可裁決案件。

在客體語(yǔ)境下,公平責任的適用范圍是否包括人身權受到侵害的領(lǐng)域?之所以提出這個(gè)問(wèn)題,是因為王利明教授認為,公平責任“主要適用于侵犯財產(chǎn)權案件”。其實(shí),在立法層面,公平責任在客體范圍上并未顯示出側重人身領(lǐng)域還是財產(chǎn)領(lǐng)域。實(shí)際生活中反而因侵害行為導致的人身?yè)p害適用公平責任的案件更多見(jiàn)。當然,因人身權益受到侵害能夠適用公平責任的是損害賠償責任形式,而不包括如恢復名譽(yù)、賠禮道歉等非財產(chǎn)責任形式。值得討論的問(wèn)題是公平責任在精神損害領(lǐng)域是否有適用的余地?根據馮·巴爾教授的介紹,德國司法實(shí)踐中“將對痛苦和疼痛的賠償請求納入民法典第829條的范圍,也已經(jīng)成為法院的標準實(shí)踐?!钡?,精神損害賠償并不僅僅因為有精神痛苦即可賦予受害人請求權,其制度價(jià)值還包括對行為違法性的否定,對行為人主觀(guān)心理的責難等。而公平責任適用范圍內的行為不具有違法性,行為人在主觀(guān)上也不具有可受責難的心理。公平責任中的“分擔損失”,應僅指經(jīng)濟損失,管見(jiàn)以為公平責任中的“分擔損失”不應包括精神損害。

(二)公平責任適用的歸責領(lǐng)域

就歸責責任類(lèi)型而言,《民法典》“侵權責任編”中規定的歸責類(lèi)型應該僅有兩種共三類(lèi),即過(guò)錯責任、過(guò)錯推定責任和無(wú)過(guò)錯責任。公平責任并非獨立的歸責原則,也無(wú)法歸入其中任何一類(lèi):

1.無(wú)過(guò)錯責任內容是不考慮行為人有無(wú)過(guò)錯,可能有,也可能無(wú),所以,其承擔責任至少在責任歸屬問(wèn)題上與過(guò)錯無(wú)關(guān);而公平責任雖然也適用于“法律規定”情形,但其法律規定與無(wú)過(guò)錯責任中的“法律規定”場(chǎng)合不存在交叉,更不存在重合情形,在責任承擔問(wèn)題上不會(huì )出現競合情形。一個(gè)行為不可能出現既構成無(wú)過(guò)錯責任,又符合公平責任的構成要件。因為,在法律有具體規定的情況下,適用無(wú)過(guò)錯責任的后果,行為人可能需承擔損失的全部責任,而公平責任的法律后果雖然具體表述有所不同,但皆屬于分擔損失,行為人僅承擔部分責任,不存在全部責任歸屬于行為人的情形。

對無(wú)過(guò)錯責任,受害人有過(guò)錯的情況下也可以適用,只不過(guò)會(huì )減輕、甚至免除行為人的責任而已;但公平責任的適用以受害人“沒(méi)有過(guò)錯”為要件,一旦證明受害人有過(guò)錯,即不再適用公平責任,遑論行為人是否分擔損失了。

2.在推定過(guò)錯領(lǐng)域內,雖然也系“根據法律規定”承擔責任類(lèi)型,但畢竟在本質(zhì)上仍系“有過(guò)錯有責任,無(wú)過(guò)錯即無(wú)責任”規則范圍內的情形,一旦責任人能夠舉證自己沒(méi)有過(guò)錯,其后果是不承擔責任,此與公平責任的后果恰恰相反。對此需注意的是《最高人民法院關(guān)于貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問(wèn)題的意見(jiàn)(試行)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《民通意見(jiàn)》)第155條規定:因堆放物品倒塌造成他人損害的,如果當事人均無(wú)過(guò)錯,應當根據公平原則酌情處理。這種解釋顯然混淆了過(guò)錯責任與公平責任的內涵。實(shí)際上此類(lèi)情形的損害屬于過(guò)錯推定責任范疇,而非公平責任所轄領(lǐng)域。王利明教授在1992年時(shí)就明確提出:公平責任中的“沒(méi)有過(guò)錯”包括不能通過(guò)過(guò)錯推定的辦法來(lái)確定行為人有過(guò)錯。

3.在過(guò)錯責任范圍內,公平責任同樣沒(méi)有適用余地,因為從規則角度分析,過(guò)錯責任是“無(wú)過(guò)錯、無(wú)責任”,而公平責任則是“無(wú)過(guò)錯,有責任”,所以,如前所述,在某種意義上說(shuō),與過(guò)錯責任對應的不是無(wú)過(guò)錯責任,而是公平責任。過(guò)錯責任與公平責任無(wú)交叉、重復情形。否則,正如郭明瑞教授所言:在醫療損害責任中,按照《侵權責任法》第54條規定,適用過(guò)錯責任,而如果公平責任也可適用的話(huà),醫療機構或者醫務(wù)人員無(wú)過(guò)錯,患者通常也無(wú)過(guò)錯,此種情況都將由醫療機構分擔損失,那將使醫療機構墜入萬(wàn)劫不復境地。也正因如此,必須強調公平責任是過(guò)錯責任的例外情形,是在確定存在因果關(guān)系的前提下,讓受害人獨自承受巨大損失結果有違公平原則時(shí)才可能適用的責任制度。

(三)公平責任的法律規定范圍

對于具體規定中哪些條文屬于第1186條規定的“法律的規定”,理論界觀(guān)點(diǎn)并不統一:郭明瑞教授認為《侵權責任法》第31、32、33、87條是(對應《民法典》的條文是第182條、第1188條、第1190條和1254條),并指出體育比賽中的傷害如果不能認定組織者有過(guò)錯時(shí),應該認定當事人雙方屬于均無(wú)過(guò)錯,適用公平責任而分擔損失的情形。程嘯教授認為公平責任包括《侵權責任法》的下列情形:(1)第23條(對應《民法典》第183條)見(jiàn)義勇為情形下的受益人對被侵權人的補償;(2)第31條(對應《民法典》第182條)自然原因引起的緊急避險對受害人的補償;(3)第33條(對應《民法典》第1190條)暫時(shí)喪失意識的人致人損害對他人的補償;(4)第87條(對應《民法典》第1254條)高空拋物致人損害時(shí)的補償。除此之外,作為對《民法通則》第132條的適用解釋?zhuān)斒氯藢υ斐蓳p害均無(wú)過(guò)錯,但一方是為對方利益或共同利益而進(jìn)行活動(dòng)時(shí)造成的損害(《民通意見(jiàn)》第157條),自然也被認為屬于公平責任的適用范疇。上述規定確實(shí)都采用了“適當補償”的手段來(lái)分擔受害人的損失,但是,所列條文中除因自然原因引起的緊急避險由受益人對受害人的補償、監護人盡了監護職責時(shí)的減輕責任、完全行為能力人非因自己過(guò)錯導致暫時(shí)喪失意識時(shí)對他人造成的損害補償外,其他情形并非公平責任。

1.《民法典》第182條有關(guān)緊急避險造成他人損害時(shí),僅在危險是由自然原因引起的情況下的“適當補償”才屬于公平責任。而且即便是由自然原因引起的危險,如其采取措施不當、超過(guò)必要限度造成不應有的損害時(shí),緊急避險人在法律上被認為是有過(guò)錯的,其承擔的適當責任屬于過(guò)錯責任范疇,而非公平責任。

2.《民法典》第183條有關(guān)“見(jiàn)義勇為”情形下,受益人的補償,實(shí)際上屬于無(wú)因管理制度內容,對受害人的損失,應通過(guò)無(wú)因管理制度來(lái)解決,不存在法律漏洞,也無(wú)須再借助公平責任救濟。

3.對《民法典》第1254條的規定值得討論的是第一款第三句:“經(jīng)調查難以確定具體侵權人的,除能夠證明自己不是侵權人的外,由可能加害的建筑物使用人給予補償?!倍鄶祵W(xué)者認為屬于公平責任適用的具體規定,但是仔細分析便知,這種理解是錯誤的。本條規定的是由“可能加害的建筑物使用人予以補償”,其中的“建筑物使用人”并非與第1186條中的“行為人”相對應,因為承擔補償責任的人對于受害人并未實(shí)施侵害行為。如果說(shuō)本條是推定建筑物使用人為行為人,那么,首先需要法律明確規定適用推定規則;其次,該建筑物的特定使用人自高層建筑物往下拋擲物品的行為無(wú)疑是有過(guò)錯的,如此,是不符合第1186條公平責任的構成要件的。因為依據該條規定,其適用的構成要件是受害人和行為人都沒(méi)有過(guò)錯。因此,該條也不屬于公平責任范疇。

4.體育比賽中的傷害,通??梢赃m用《民法典》第1176條自甘冒險規則,行為人無(wú)需對受害人承擔責任,行為人對受害人承擔責任須“對損害的發(fā)生有故意或者重大過(guò)失”,顯然與公平責任制度不符。更何況《民法典》實(shí)施后,根據第1186條的規定,公平責任的適用須“依照法律的規定”進(jìn)行。因此,在現行法律規定情況下,即便雙方當事人均無(wú)過(guò)錯,體育比賽造成的損害也無(wú)公平責任適用余地。

5.至于《民通意見(jiàn)》第157條規定的情況,其并非因“依照法律規定”確立了一種獨立的公平責任適用類(lèi)型,而是對《民法通則》第132條適用時(shí)認定標準的解釋。即便如此,在實(shí)踐中有關(guān)“為對方利益或者共同利益”的理解也常常出現爭議,導致法律適用中對公平責任理解的混亂。比如,為對方無(wú)償修車(chē)過(guò)程中出現交通事故,肇事司機逃逸,屬于為對方利益進(jìn)行活動(dòng)過(guò)程中受到的傷害;而顧客到飯店就餐時(shí)受到其他人的傷害雖可適用公平責任,但其行為就難言是為對方利益進(jìn)行活動(dòng)。在加工承攬關(guān)系中,承攬人在工作中受到的傷害,也不應像有的判決那樣簡(jiǎn)單認定定作人是受益人,其應分擔相關(guān)損失:“郭敬臣系為定作人宋軍親的共同利益進(jìn)行運土作業(yè)的過(guò)程中死亡,……被告宋軍親作為相關(guān)受益人”,應分擔損失。這種情況應該按照《民法典》第1193條有關(guān)承攬人責任的規定處理,如果不存在選任、指示等方面過(guò)失,定作人不應承擔任何責任。

其實(shí),“為對方利益”情形,最典型的是最高人民法院2003年發(fā)布的《關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第14條規定的義務(wù)幫工人因幫工活動(dòng)遭受人身?yè)p害的,被幫工人予以的“適當補償”,在性質(zhì)上屬于公平責任。但《侵權責任法》對此未做規定,《民法典》對義務(wù)幫工問(wèn)題也只字未提,所以,今后這類(lèi)問(wèn)題無(wú)法適用公平責任處理。

當然,在這里必須說(shuō)明的是,因為“依照法律的規定”限制,在實(shí)際生活中出現的某些法律沒(méi)有規定的特別案例,本文認為可以發(fā)揮《民法典》第6條公平原則的作用解決。如200759日鄭州市中級人民法院官網(wǎng)發(fā)布的發(fā)生在河北省陽(yáng)原縣因搭乘拉棺材的拖拉機引發(fā)的生命權侵權案件中,因駕駛員是做好事,不具有主觀(guān)過(guò)錯;鉆進(jìn)棺材的人無(wú)過(guò)錯,而受害人也無(wú)過(guò)錯,但卻因意外造成受害人死亡的后果。該案即屬于需通過(guò)公平原則協(xié)調當事人之間關(guān)系的特殊案件。當然該類(lèi)案件無(wú)法將第1186條作為裁判依據,而應該根據《民法典》第6條公平原則,“合理確定各方的權利和義務(wù)”。

四、第1186條的公平責任的準確解讀

根據《民法典》第1186條的規定:受害人和行為人對損害的發(fā)生都沒(méi)有過(guò)錯的,依照法律的規定由雙方分擔損失。從形式上看在條文結構上,本條包含構成要件和法律效果兩部分。

(一)對“受害人”和“行為人”的理解

1.這里的“受害人”是指受行為人的侵害而遭受損害的人。此“受害人”與本編常出現的“被侵權人”在概念使用時(shí)并不相同,一般而言,在確定需承擔侵權責任這一法律責任時(shí),使用“被侵權人”,標明其合法權利受到侵害,對方應當承擔侵權責任,如第1173條、11811183條等;而如果侵權責任還未確定,或其法律效果未使用“侵權責任”表述時(shí),則使用“受害人”,如第183條、第1190條,以及本條等。

2.對本條“行為人”的理解,涉及是指直接實(shí)施侵害行為的人本人,還是指應當分擔損失的人的問(wèn)題。按照張新寶教授對第1165條的解讀,“行為人”與“侵權人”雖然在侵權責任編中同時(shí)并用,但二者含義和適用范圍不同?!扒謾嗳耸侵敢婪☉敵袚謾嘭熑蔚娜?,他可能是行為人,也可能不是行為人?!毙袨槿耸亲约褐苯訉?shí)施了侵權行為的人。依此解釋?zhuān)⒎ㄖ惺褂谩扒謾嗳恕焙汀氨磺謾嗳恕笔且詷嫵汕謾嘭熑螢榍疤岬?。本條中的“行為人”可能并非最終承擔責任的人,即便其最終承擔后果立法上也回避使用“侵權責任”表述,而用了損失的“分擔”,所以,本條不宜理解為“侵權人”。與此相應,本條后句的“雙方”并非“受害人和行為人”本人,而應理解為“受害人一方”和“行為人一方”。在出現受害人死亡情況下,根據《民法典》第1181條規定,由受害人的近親屬作為“受害人一方”可以請求行為人分擔損失;而“行為人”如果無(wú)責任能力或者死亡,其監護人或繼承人按照監護責任或繼承規則對受害人一方的損失予以分擔。

(二)受害人和行為人“都沒(méi)有過(guò)錯”

本條的構成要件之一是“受害人和行為人對損害的發(fā)生都沒(méi)有過(guò)錯”,這就意味著(zhù),過(guò)錯的確定對本條的適用至關(guān)重要。過(guò)錯,在侵權法中是指當事人對于造成的損害主觀(guān)上應受責難的心理狀態(tài),包括故意和過(guò)失?!皼](méi)有過(guò)錯”自然系指當事人無(wú)此應受責難的心理狀態(tài)。但因無(wú)過(guò)錯而需擔責的情形,在無(wú)過(guò)錯責任領(lǐng)域也適用,所以,需要厘清二者各自范圍。就行為人的“過(guò)錯”而言,在無(wú)過(guò)錯責任和公平責任中其內涵應該是一致的,只是如前所述二者在適用上并無(wú)重復或交叉。(1)就責任構成而言,行為人無(wú)過(guò)錯是公平責任適用的基本要件;(2)不僅如此,在公平責任中,受害人的無(wú)過(guò)錯也是責任的構成要件,如果其有過(guò)錯,就排除公平責任的適用;(3)在侵權法的責任構成制度中,通常僅行為人(侵權人)的主觀(guān)心理狀態(tài)被作為立法考慮的因素,受害人的過(guò)錯僅在責任抗辯事由中被規定,比如,對于受害人故意和過(guò)失而免除或減輕行為人責任的情形規定在本編“一般規定”章。而公平責任的適用條件除行為人無(wú)過(guò)錯外,還要求受害人無(wú)過(guò)錯。對于受害人過(guò)錯不是從責任抗辯角度考量,而是責任構成的要件,其價(jià)值在于:一旦認定受害人有過(guò)錯,就排除了公平責任的適用。

當然,對于受害人過(guò)錯的認定在實(shí)踐中并非易事,過(guò)錯在理論上按程度分為故意、過(guò)失,在過(guò)失類(lèi)型中其實(shí)還有重大過(guò)失、一般過(guò)失、輕微過(guò)失之分。我國公平責任的適用是否也如《奧地利民法典》第1038條那樣,受害人“即使是輕微過(guò)失,其也無(wú)權從加害人處得到賠償”?是否按照“如果要講公平,他的雙手就必須是干凈的”來(lái)處理相關(guān)案例?個(gè)人以為基于公平責任的特別功能考慮,應該將輕微過(guò)失排除在過(guò)錯之外。

在《民法典》之前的判例中,有專(zhuān)門(mén)針對因受害人有過(guò)錯而排除《侵權責任法》第24條適用的案例,如:(2015)烏民終字第731號和(2016)內民申743號關(guān)于“馮玉葉與喬德元生命權、健康權、身體權糾紛案”中,再審的內蒙古自治區高級人民法院認為受害人明知自己患高血壓仍然飲酒屬于受害人有過(guò)錯,不符合《侵權責任法》第24條和《民法通則》第132條規定的“雙方都沒(méi)有過(guò)錯”要求。今后因《民法典》第1186條的“依照法律的規定”的限制,這類(lèi)案件將不會(huì )再糾結是否適用公平責任了。

(三)對“分擔損失”的理解

就法律效果而言,《民法典》第1186條并未改變《侵權責任法》第24條規定的“由雙方分擔損失”的規定。而理論界對“分擔損失”原有的不同理解也依然存在。實(shí)際上,《民法通則》第132條使用的是“分擔民事責任”,之所以修改為“分擔損失”,并非因為什么“高大上”的理由?!皺嗤忉尅闭J為使用“分擔損失”主要基于兩方面考慮:“從理論層面看,無(wú)過(guò)錯即無(wú)責任是承擔侵權責任的基本原則,既然雙方當事人對損害的發(fā)生都沒(méi)有過(guò)錯,那么行為人就不應承擔責任,而只能是分擔損失。從實(shí)踐層面看,讓無(wú)過(guò)錯的人承擔責任,他們比較難于接受”。顯然該解讀無(wú)法讓人信服,也“難于接受”。其沒(méi)有言明為什么要使無(wú)過(guò)錯的行為人必須“分擔損失”,也沒(méi)有令人信服的證據表明采用“分擔損失”,行為人就“容易接受”?!睹穹ǖ洹分暗乃痉▽?shí)踐中,也常有將《侵權責任法》第24條作為法律責任之外分擔損失的解釋的案例,如在胡宏蘭等上訴陳海云提供勞務(wù)受害責任糾紛案中,北京市第一中級人民法院就認為:“陳海云對吳道中因突發(fā)疾病住院治療以及死亡的損害后果發(fā)生均無(wú)過(guò)錯,且法律亦未規定個(gè)人之間存在勞務(wù)關(guān)系的情況下,提供勞務(wù)一方受害時(shí),接受勞務(wù)一方應承擔無(wú)過(guò)錯責任,故陳海云對吳道中的損害后果不應承擔侵權責任?!本汀肚謾嘭熑畏ā返?span>24條而言,該法院認為:該條是關(guān)于公平分擔損失的規定,是立法根據實(shí)際情況作出的特殊規定,與侵權責任的歸責原則不同,既然受害人和行為人對損害的發(fā)生都沒(méi)有過(guò)錯,則行為人就不應承擔責任,而只能是分擔損失,故該條規定的是“分擔損失”而非“分擔民事責任”。這種解釋并無(wú)實(shí)際意義。事實(shí)上,公平僅是“分擔損失”的原因,一旦因為“公平”而被裁決負有賠償義務(wù),即行為人被裁決“分擔損失”,該分擔行為即具有與裁決承擔侵權責任沒(méi)有絲毫差異的強制執行力,在社會(huì )一般人看來(lái)也同樣是承擔侵權責任,而不是對受害人的同情撫慰。所以,試圖通過(guò)對《民法通則》第132條的“分擔民事責任”修改為“分擔損失”來(lái)區別法律責任與道德責任是沒(méi)有實(shí)際意義的?!胺謸鷵p失”作為公平責任的核心內容,對其性質(zhì)的判斷仍是侵權責任,只不過(guò)因為公平責任是在不適用過(guò)錯責任、又不能適用無(wú)過(guò)錯責任的情況下,從結果上看認為使受害人獨自承受損害后果違背公平原則時(shí)才被適用,本質(zhì)上屬于對法律漏洞的彌補而已。

“分擔損失”的適用,需要注意的是既然是“分擔”,就不是由行為人對受害人損失的全面賠償,也不是不予賠償;分擔損失,不是在行為人和受害人之間平均分配損害后果,各打五十大板。具體數額,根據“實(shí)際情況”而定,除行為的手段、損失大小、影響程度外,無(wú)論域外法還是國內法,雙方當事人的經(jīng)濟狀況是要考慮的最重要的“實(shí)際情況”,以便對受害人的損失合理分擔。在有些案件中,行為人可能分擔多些,有些案件可能分擔少些,如果綜合雙方實(shí)際情況認為平均分擔才公平合理,也無(wú)妨判決平均承擔損失。

五、不死的“根據實(shí)際情況”

如何看待被第1186條中刪除的“根據實(shí)際情況”?作為公平責任的構成要件,“根據實(shí)際情況”在《侵權責任法》第24條中發(fā)揮著(zhù)重要作用,但此并非其首創(chuàng ),在《民法通則》第132條中就有此規定?!睹穹ǖ洹分贫ㄟ^(guò)程中,從“二審稿”開(kāi)始就將該內容刪除了,取而代之的是“依照法律的規定”,又因為前面提到的本條的修改理由主要是實(shí)踐中被濫用,所以,這種變化很容易被認為是“根據實(shí)際情況”導致了實(shí)踐中公平責任被濫用,刪除該內容即可避免被濫用現象。實(shí)際上公平責任制度被濫用的根本原因是本條為完全條款,有構成要件,也有法律效果,其無(wú)需借助其他具體規定即可適用,再加上“根據實(shí)際情況”的規定與“公平”這一模糊概念相呼應,導致在具體案件的審理中,法官認為自己有很大的自由裁量權,實(shí)踐中很多法官愿意從“息事寧人”角度考慮,裁決行為人承擔一定的責任。

將“根據實(shí)際情況”作為“罪魁禍首”是對它的冤枉,因為,從“根據實(shí)際情況”的含義來(lái)看,王澤鑒教授認為:“主要是指財產(chǎn)狀況而言”,“財產(chǎn)之有無(wú)、多寡由此變成了一項民事責任的歸責原則,由有資歷的一方當事人承擔社會(huì )安全制度的任務(wù)?!边@種理解在實(shí)踐中基本是正確的,當然,從文義解釋和實(shí)際情況看,公平責任的適用不僅指雙方當下的“財產(chǎn)狀況”,它應當是綜合整個(gè)案件情況,包括雙方當事人的經(jīng)濟狀況、生活水平、損害后果對受害人的影響程度等,甚至不能忽視的行為人的行為目的以及是否有保險等情況,即要考慮雙方整體的“財產(chǎn)狀況”。對此,《荷蘭民法典》第6:109條規定得相對明確,在公平責任適用時(shí)法官要考慮“包括責任性質(zhì)、雙方之間的法律關(guān)系和他們的經(jīng)濟上的能力”。在德國,對其《民法典》第829條公平性的判斷至關(guān)重要的是當事人之間的對比關(guān)系,“特別是指當事人的經(jīng)濟狀況和必要的需求?!背酥?,“還應考慮到整個(gè)案情,特別是導致?lián)p害賠償的行為的特殊性?!彼?,公平責任并不具有普遍適用性,公平價(jià)值的實(shí)現也需體現在個(gè)案中,對損害結果“根據實(shí)際情況”確定分擔損失的比例是一個(gè)無(wú)奈的最佳選擇。

畢竟“公平責任”屬于權利救濟的例外條款,是考慮到使受害人獨自承受損害后果有失公允的情況下才適用的條款,因此“根據實(shí)際情況”還應包括受害人的損失是否能有其他救濟途徑,就此而言,如果受害人有保險的存在,對本條的適用就會(huì )產(chǎn)生影響。比如在交通事故責任中,如果根據強制保險合同,受害人的損失已經(jīng)獲得賠償,自然就不具備公平責任適用的條件。因為公平責任在性質(zhì)上畢竟與一般侵權責任所包含的對行為人行為的責難即懲罰不同,分擔損失的行為人在行為上并不具有法律上的可責難性,其適用更以損失全部由受害人承受有失公平為前提。當然如果該強制保險不足以彌補受害人損失,受害人自己承受剩余損失仍然有失公平,自然還可以適用公平責任使機動(dòng)車(chē)一方分擔損失,在魏繼棚與陳斌財產(chǎn)損害賠償糾紛上訴案中法院就做了如是認定。當然,如果受害人與保險公司訂立了人身保險合同,在損害發(fā)生后,受害人獲得了保險足額賠付的,也應該排除公平責任的適用。

除保險外,如果受害人可以通過(guò)適用其他法律規范獲得救濟,本條也失去了適用的余地。比如,《民法典》“見(jiàn)義勇為”條款(第183條)規定:“因保護他人民事權益使自己受到損害的,由侵權人承擔民事責任,受益人可以給予適當補償。沒(méi)有侵權人、侵權人逃逸或者無(wú)力承擔民事責任,受害人請求補償的,受益人應當給予適當補償?!焙芏鄬W(xué)者認為該條系公平責任的適用,是因為其看似符合公平責任所規定的諸項條件,而且其中也有“適當補償”法律效果。其實(shí)二者有本質(zhì)不同:首先,公平責任所要規制的是受害人與行為人之間的利益平衡問(wèn)題,其適用前提是無(wú)責任人對受害人的損失予以救濟,并且該條要求的是“受害人和行為人”對損害的發(fā)生沒(méi)有過(guò)錯,并由“行為人”分擔受害人的損失。而第183條中受害人的損失是有明確的責任人(侵權人)的,而且,“適當補償”的主體不是“行為人”而是“受益人”;其次,第183條規定完全符合無(wú)因管理的構成要件,見(jiàn)義勇為者的損失,可以根據《民法典》第121條予以救濟,其損害賠償請求權屬于無(wú)因管理之債性質(zhì),而與公平責任無(wú)關(guān)。另一方面,見(jiàn)義勇為者如果已經(jīng)根據第121條獲得必要費用的補償,公平責任所針對的例外性補償就沒(méi)有適用余地了。當然,這里存在的問(wèn)題是,如何與第121條規定協(xié)調,無(wú)因管理之債償還范圍為“必要費用”,對超出必要費用的損失,受益人并無(wú)償還的法定義務(wù)。在見(jiàn)義勇為情形,雖然第183條使用“他人”,但該條本質(zhì)上是對社會(huì )公共利益的維護,對于見(jiàn)義勇為者的救助不是具體“受益人”的義務(wù),而是整個(gè)社會(huì )的責任,所以,目前全國各地都有專(zhuān)門(mén)對見(jiàn)義勇為人員的“獎勵和保護條例”,并有在政府倡導下設立的“見(jiàn)義勇為基金”即擔負此項任務(wù)。就此而言,第183條規定的受益人“適當補償”更準確的歸位是道德范圍上的要求,與所謂公平責任志趣有別。

六、結論

《民法典》對公平責任的修改使得第1186條不能為獨立的請求權基礎和裁判依據,在是否適用公平責任方面剝奪了法院的自由裁量權,無(wú)疑會(huì )遏制法律被濫用的情形。公平責任在性質(zhì)上不是與過(guò)錯責任、無(wú)過(guò)錯責任并列的歸責原則,而是過(guò)錯責任的例外規則。修改后的公平責任在構成要件中,仍然需具備當事人無(wú)過(guò)錯,行為與損害之間有因果關(guān)系,根據雙方經(jīng)濟狀況等要素,其法律后果也仍然是在雙方之間分擔損失。

就法律體系而言,我國對公平責任的規定,在《民法典》中將是三層次規范:第一層級是“總則”中確立的公平原則,只是由于該層級的公平原則并不具備裁判規范的應有要素,在有具體規范的情況下,也因受到“不得向一般條款逃避”的約束,所以,通常不能被單獨作為裁判依據;第二層級是在“侵權責任編”的一般規定中確立公平責任一般條款;第三層級是在“侵權責任編”的具體規范中分別規定各種公平責任類(lèi)型。第二層級規定的公平責任在司法實(shí)踐中雖不能單獨適用,但可與其他條款結合適用,而第三層級的公平責任規范僅能在所限定的類(lèi)型中適用?!睹穹ǖ洹返?span>1186條屬于第二層級的公平責任規范。

(圖片由高柳迪提供)

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